blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Convenția ICSID este un tratat multilateral aprobat de directorii Băncii Mondiale; pentru a îndeplini obiectivul Băncii de a stimula investițiile internaționale. ICSID este o instituție separată care nu depinde de alte instituții; fără nici o urmă de caracter politic și care își îndeplinește scopul cu exactitate, de soluționare a litigiilor, acesta este un punct bun pentru arbitrajul ICSID. Obiectul arbitrajului ICSID consta in solutionarea litigiilor dintre state si investitori straini.

Introducere OBIECTUL ARBITRAJULUI ICSID

ICSID a fost creat în 1966 de Convenția privind soluționarea litigiilor privind investițiile între state și state din celelalte state; (Convenția ICSID) pentru investitori și statul contribuie la stimularea investițiilor internaționale; imparțialitatea este garantată în litigiu, astfel încrederea este unul dintre avantajele ICSID. Utilitatea este, de asemenea, viciată pentru disputele de stat-stat bazate pe tratate de investiții și acorduri de liber schimb și ca registru administrativ.

Procesul ICSID este conceput astfel încât să țină seama de trăsăturile speciale ale litigiilor investiționale internaționale; și părțile participante, luând în considerare în mod egal interesele statelor-gazdă și ale investitorilor. Fiecare caz este examinat de o comisie independentă de conciliere; sau un tribunal de arbitraj după audierea probelor și a argumentelor juridice ale părților. Echipa de caz ICSID este desemnată pentru fiecare caz și oferă asistență de specialitate în orice moment al procesului. Mai mult de 600 de cazuri au fost soluționate și administrate de ICSID până în prezent. ICSID prevede litigii prin conciliere, arbitraj sau constatare de fapt.

OBIECTUL ARBITRAJULUI ICSID stimulează, de asemenea, o mai bună conștientizare a legislației internaționale privind procesul ICSID și investițiile străine.

Acestea sunt un mare program de publicații, inclusiv revista ICSID Review și publicarea regulată a informațiilor despre cazurile și activitățile sale. Angajații ICSID oferă numeroase prezentări, evenimente și participă la conferințe privind soluționarea litigiilor internaționale în investițiile globale.

ICSID este o instituție multilaterală și auto-specializată care susține fluxurile internaționale de investiții și atenuează riscurile necomerciale printr-un tratat întocmit de directorii executivi ai Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și semnat de statele membre. Începând cu luna mai 2016, 153 state membre semnatare au convenit prin acord să sprijine și să aplice obligațiile arbitrale în conformitate cu Convenția ICSID.

Centrul desfășoară întreținerea mai multor publicații și consiliere. ICSID aparține și este susținut financiar de Grupul Băncii Mondiale, cu sediul la Washington, DC, în Statele Unite. ICSID este o instituție internațională de arbitraj înființată în 1966 pentru a reconcilia investitorii internaționali și pentru a soluționa litigiile juridice.

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

In cazul sotilor care nu se pot prezenta, exista divort la distanta fara prezenta partilor. Este o procedura utilizata in Romania. Puteti fi reprezentat prin avocat in fata instantei.

Divort la distanta fara prezenta partilor explicatii

 Divortul se poate face in aceleasi conditii; chiar si cu absenta partilor. Divortul prin acordul sotilor la starea civila se poate realiza si prin mandatar; insa nu putem spune acelasi lucru si despre divortul prin acordul sotilor la notar. 

In cazul divortului prin acordul sotilor pe cale judiciara; divortul judiciar bazat pe culpa prezenta partilor nu este necesara in conditiile prevazute de lege.

Cazurile justificative de absenta  in Divortul la distanta fara prezenta partilor:

  • unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate
  • este impiedicat de o boala grava
  • este pus sub interdictie judecatoreasca
  • are resedeinta in strainatate (orice situatie asemanatoare)

In aceste cazuri cel care nu se poate prezenta personal se va putea infatisa prin: avocat, mandatar, tutore sau curator. Daca reclamantul lipseste la primul termen de judecata; cererea va fi respinsa ca nesustinuta. Reclamantul va putea renunta la judecata in tot cursul procesului.

Contractul de asistenta juridica cu avocatul se poate incheia si la distanta. Contractul poate fi trimis prin: email, posta, curier, etc; clientul il va trimite inapoi semnat prin oricare medota mentionata anterior. Toate actele din cardul procesului for fi scanate si trimise prin email sau curier. Din acest moment clientul nu mai este implicat.

Daca paratul nu poate fi gasit, poate fi citat prin afisare sau publicitate. Se va verifica daca paratul locuieste la adresa de citare; va putea fi citat la alta adresa sau chiar la locul de munca.

Pentru ca hotararea sa devina definitiva mai repede partile pot renunta la apel. Renuntarea se poate face prin inscris autentic; sau in fata instantei personal.

In cazul procedurii de  divort la distanta fara prezenta partilor hotararea nu se va mai motiva daca ambele parti cer acelasi lucru. Pentru consecintele divortului puteti citi aricolul aici!

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Infractiunea abandonului de familie drept penal este reglementata in codul penal este reglementat la art. 378. Aceasta infractiune consta in fapta persoanei care avand obligatia de intretinere fata de cel indreptatit la intretinere savarseste una dintre urmatoarele fapte:

  • paraseste, alunga sau lasa fara ajutor, expunand-ul la suferinte fizice sau morale
  • neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere
  • neplata, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pesniei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei interesate. Abandonul de familie este denuntat printr-o plangere tardiva daca este introdusa inainte de imnplinirea a 3luni. Reprezentantul legal al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu poate formula plangerea prealabila in locul acesteia. Impacarea nu este posibila dar poate fi retrasa plangerea prealabila sau incheierea unui acord de mediere. Abandonul de familie trebuie sa aiba toate elementele constitutive.

Obiectul

Obiectul juridic este reprezentat de relatiile sociale referitoare la obigatiile de intretinere intre membrii familiei, iar obiect material nu exista.

Subiectii infractiunii la Infractiunea abandonului de familie drept penal

Subiectul activ poate fi orice persoana avand obligatia de intretinere fata de subiectul pasiv. Participatia penala poate fi realizata in toate formele.

Latura obiectiva la Infractiunea abandonului de familie drept penal

Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor a persoanei fata de care exista obligatia legala de intretinere care are ca efect expunerea acesteia la suferinte fizice sau morale. Posibilitatile producerii suferintei fizice sunt suficiente pentru existenta infractiunii.

Neindeplinirea pensiei de intretinere trebuie sa aiba caracter continu prin neindeplinirea obligatiilor stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau conventie notariala.

Urmarea imediata consta in starea de pericol pentru valorile sociale protejate. Legatura de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei,

Latura subiectiva (vinovatia) la Infractiunea abandonului de familie drept penal

Vinovatia poate imbraca forma intentiei directe sau indirecte, nu intereseaza mobilul sau scopul infractiunii. Daca paratul nu are posibilitatea sa plateasca deci nu este de rea-credinta nu se aplica dispozitiile prezentei infractiuni. Abandonul de familie este o infractiune continua.

Actele de pregatire si tentativa sunt posibile dar nu sunt pedepsibile. Abandonul de familie poate fi savarsit si de catre mama.

Exista o cauza speciala de nepedepsire daca inainte de terminarea urmaririi penale inculpatul achita integral obligatiile. In acest caz pentru infractiunea de abandon de familie se pronunta achitarea.

Abandon de familie are o latura civila, plata pensiei de intretinere datorata.

Contacteaza un avocat

Daca doriti asistenta pentru a fi reprezentat sau redactare: plangere, cerere, intampinare, etc putem sa va ajutam.

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Modalități de dobândire a cetățeniei române: prin nastere adoptie sau la cerere. In timpul activitatii noastre ne-am specializat in obtinerea cetateniei romane.
 

Modalități de dobândire a cetățeniei române prin naștere

Copiii născuți pe teritoriul României, din părinții cetățenilor români, sunt cetățeni români

Există și cetățeni români care:

ei s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă doar unul dintre părinți este cetățean român;
  s-au născut în străinătate și ambii părinți sau doar unul dintre ei are cetățenia română.
  Copilul găsit pe teritoriul statului român este cetățean român, dacă niciunul dintre părinți nu este cunoscut.

Cetățenia română este dobândită de copilul cetățean străin sau fără cetățenie prin adopție; dacă adoptatorii sunt cetățeni români, iar adoptatul nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Modalități de dobândire a cetățeniei române la cerere

Cetățenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățenului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții:

s-a născut și își are reședința, la data depunerii cererii, pe teritoriul României; sau deși nu este născut pe acest teritoriu, locuiește în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani; sau în cazul în care este căsătorit și locuiește cu un cetățean român, timp de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
 dovedește prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitatea față de statul român și declară că nu se angajează sau susține, iar în trecut nu a întreprins sau a susținut acțiuni împotriva ordinii legii sau a securității naționale;
 a împlinit vârsta de 18 ani;
 dispune de mijloace legale în România pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străin;
 este cunoscut cu un comportament bun și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face demn de a fi cetățean român;
 cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească; în măsura suficientă pentru a se integra în viața socială;
 cunoaște prevederile Constituției României și imnul național.

Procedura Modalități de dobândire a cetățeniei române

Aprobarea cererilor de acordare sau redobândire a cetățeniei române se face printr-o decizie a Guvernului; care în acest sens, apreciază propunerile ministrului justiției.

Cererea de acordare a cetățeniei române se face personal; sau în cazuri temeinic justificate, de o procură cu procură specială și autentică; va fi însoțită de documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale.

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru a stabili condițiile de acordare a cetățeniei; care funcționează lângă Ministerul Justiției.

Comisia dispune, în detrimentul petiționarului, publicarea în extrasul cererii de acordare a cetățeniei române în Monitorul Oficial al României.

Examinarea solicitării de către Comisie poate fi făcută numai după ce au trecut 30 de zile de la publicarea acesteia.

Persoana căreia i se acordă cetățenia română, cu domiciliul în țară, depune în termen de 6 luni, în fața ministrului justiției sau a secretarului de stat delegat în acest scop, jurământul de credință față de România.

Persoana care a obținut cetățenia română prin menținerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credință în fața șefului misiunii diplomatice sau al biroului consular al României în țara în care domiciliază.

Cetățenia română este dobândită la data depunerii jurământului de credință.

După depunerea jurământului, ministrul justiției sau șeful misiunii diplomatice sau al biroului consular vor elibera persoanei căreia i-a fost acordată cetățenia română un certificat de certificare pe care fotografia este aplicată titularului. În cazul în care copiii minori dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, aceștia vor fi înregistrați în certificatul de certificare.

Pierderea cetățeniei române

Cetățenia română se pierde prin:

retragerea cetățeniei române
  aprobarea renunțării la cetățenia română
  în alte cazuri prevăzute de lege

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

România este parte la Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state din anul 1975; încheiată la Washington în anul 1965, cunoscută drept Convenția ICSID(International Centre for Settlement of Investment Disputes). Convenția reglementează solutionarea litigiilor ICSID state investitori straini si funcționarea, înființarea Centrului Internațional pentru reglementarea diferendelor relative la investiții (ICSID în engleză).

Conventia de la Washington

Convenția conține reglementati privind procedura de soluționare prin arbitraj sau prin conciliere a litigiilor relative la investiții. Regulile de procedură sunt explicate prin regulamentele aprobate de Consiliul de administrație. Cel mai important este Regulamentul de arbitraj ce explica normele pe baza cărora se desfășoară litigiul arbitral. Acesta conține toate elementele orientative necesare pentru conducerea de avocat a unui litigiu arbitral. Convenția ICSID și Regulamentele sunt postate pe portalul ICISD.

Sesizarea instantei pentru Solutionarea litigiilor ICSID state investitori straini

Investitorii straini pot solutiona litigiile cu statul sesizand ICSID printr-o cerere arbitrala. Cetatenia investitorului nu este importanta de exemplu celebrul caz Micula in care acesti reclamanti erau cetateni romani dar au investit bani optinuti in strainatate.

Cererea arbitrala trebuie sa aiba o anumita forma si sa contina informatii precum: datele partilor, statul litigant, probe, acte doveditoare, etc. Cererea trebuie depusa la Secretarul general in cinci exemplare, iar partea care a depus-o poate sa renunte unilateral.

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Persoana Juridica si Societatile comerciale sunt celula principala a economiei unui stat. Daca doriti infiintarea unei societati comerciale(firma) sau alta persoana juridica puteti sa ne contactati.

Persoana Juridica si Societatile comerciale(Firma)

Elementele constitutive ale oricarei persoane juridice sunt urmatoarele:

  • o organizare de sine statatoare
  • un patrimoniu propriu
  • un scop propriu

Persoanele juridice:

  • societatea comerciala
  • organele autoritatii legislative (Parlamentul)
  • organele autoritatii judecatoresti
  • Curtea Constitutionala
  • agentii economici de stat
  • unitatile administrativ-teritoriale

Persoana Juridica si Societatile comerciale Clasificare

a) Persoane juridice de drept public si drept privat

b) Dupa natura subiectelor care au constituit patrimoniul

  • de stat
  • private
  • cooperatiste
  • cu caracter obstesc
  • mixte

c)In functie de nationalitate

  • Persoane juridice straine
  • Persoane juridice romane

Nationalitatea persoanei juridice este data de locul unde este inregistrata.

d)Dupa corelatia dintre ele

  • principale
  • anexe

e)In functie de natura scopului

  • cu scop patrimonial (SRL, PFA)
  • fara scop patrimonial (ONG)

Persoana Juridica si Societatile comerciale Elemente constitutive

Caracterele juridice ale elementelor constitutive

-Legalitatea

-Generalitatea

-Caracterul Cumulativ

-Caracterul exclusiv

Contitnutul elementelor constitutive

-organizarea proprie

-patrimoniul propriu

-identificarea persoanei juridice: denumire, sediul, nationalitatea; numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare si alte elemente de identificare, in conditiile legii.

Modurile de infiintare a persoanelor juridice

  • prin actul de infiintare al organului competent
  • prin actul de infiintare al celor care constituie persoana juridica; autorizat in conditiile legii
  • printr-un alt mod reglementat de lege

Inregistrarea persoanei juridice

Prin inregistrare se intelege inscrierea, inmatricularea sau, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege.

Fondatorii, reprezentantii persoanei juridice supuse inregistrarii; precum si primii membrii ai organelor de conducere, de administrare si de control ale acesteia; raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neindeplinirea formalitatilor de inregistrare  a persoanei juridice; daca respectivele formalitati trebuiau sa fie cerute de aceste persoane.

Nulitatea persoanei juridice

Nulitatea este sanctiunea de drept civi; care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila.

Cauzele de nulitate a persoanelor juridice:

a)Nulitatea absoluta

  • lipsa actului de infiintare
  • nerespectarea formei autentice la incheierea actului de infiintare; daca aceasta forma a fost ceruta de lege
  • obiectul de activitate ilicit
  • lipsa autorizatiei administrative necesara pentru infiintarea persoanei juridice
  • persoana juridica al carei act de infiintare nu prevede:denumirea, sediul sau obiectul de activitate
  • neprevederea in actul de infiintare a aporturilor fondatorilor sau ale asociatilor ori a capitalului nsocial subscris si varsat
  • incalcarea dispozitiilor legale privind patrimoniul initial; capitalul social minim, subscris si varsat

b)Sanctiunea nulitatii relative

  • toti fondatorii sau asocitatii au fost, incapabili la data inregistrarii persoanei juridice
  • nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati, la data infiintarii
  • au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

Nulitatea absoluta si relativa poate fi acoperite pana la sfarsitul dezbaterilor. Efectele nulitatii constau in incetarea si lichidarea persoanei juridice. Nulitatea relativa este prescriptibila intr-un an.

Capacitatea persoanei juridice este formata din capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu. Ambele iau nastere prin inregistrarea persoanei juridice. Finalul este marcat de: incetare, lichidare, etc. Capacitatea de folosinta reprezinta capacitatea de a avea drpeturi si obligatii. Capacitatea de folosinta reprezinta posibilitratea exercitarii drepturilor.

Reorganizarea persoanei juridice

Fuziunea: fuziunea se face prin absorbtia unei persoane juridice de catre o alta; prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o nou persoana juridica.

Absorbtia: transferul drepturilor si obligatiilor persoanei juridice care o absoarbe pe cea veche; persoana juridica absorbita isi inceteaza existenta iar ce care absoarbe isi mareste patrimoniul.

Contopirea: drepturile si obligatiile persoanelor juridice se transfera in patrimoniul persoanei juridice nou-infiintate.

Divizarea; se face prin impartirea patrimoniului al unei persoane juridice intre doua sau mai multe persoane juridice; care exista deja sau se infiinteaza la divizare.

Transformarea: persoana juridica isi inceteaza existenta concomitent cu infiintarea unei persoane juridice noi.

Incetarea persoanei juridice

Persoana juridica inceteaza prin constatarea sau declararea nulitatii; prin fuziunea, divizare, transformare, dizolvare sau desfiintare ori printr-un alt mod reglementat de lege.

Dizolvarea persoanei juridice

-intervine in cazurile prevazute de lege si care impplica lichidaea

Cazurile

a)daca termenul pentru care au fost constituite s-a implinit

b)daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit

c)daca scopul sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii; ordinii publice ori daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat

d)prin hotararea organelor competente ale acestora

e)prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau statut

Lichidarea persoanei juridice

Prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea valorificarii activului si a platii pasivului.

Lichidarea este efectul principal al dizolvarii. Consta in incasarea drepturilor si executarea obligatiilor; pe care persoana juridica in cauza le are in raport cu celellalte subiecte de drept.

Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare

-bunurile vor primi destiantia trecuta in statut

-daca statutul nu mentiopneaza nimic despre bunuri; lichidatorul la propunerea judecatorului va atribui bunurile unei societati cu scop lucrativ identic;sau asemanator cu cel al societatii supuse lichidarii

-daca bunurile nu vor fi acceptate de nici o persoana juridica vor intra in proprietatea comunei, orasului, etc

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Cazul Nordsee vs Eco Swiss jurisprudenta valoroasa pentru aplicarea dreptului uniunii europene; în materie de concurență prin arbitraj comercial internațional.

Nordsee vs Eco Swiss efecte și explicații

Modulul: Dreptul UE și Arbitrajul

Florin Vasilescu

Nordsee vs Eco Swiss jurisprudenta Introducere

Se poate spune că aplicarea dreptului UE în materie de concurență prin arbitraj comercial internațional suferă de un fel de mecanism de control dezechilibrat; în comparație cu executarea normală privată. Acest lucru rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a UE. În Nordsee, Curtea a precizat că arbitrii nu pot adresa o întrebare preliminară.

Este evident că imaginea hotărârilor Nordsee și Eco Swiss este destul de diferită de cea a ordinii judiciare ordinare a UE (concurență); care se bazează pe rolurile respective ale instanțelor naționale și ale UE și pe mechansimul de referință preliminar.
Este foarte ușor să interpretăm sau să vedem că, în cauza Nordsee, Curtea sa confruntat cu dificultatea definirii exacte a domeniului de aplicare Art. 267 TFUE; și, în special, problema intercepției noțiunii de „instanță sau un stat membru tribunal”

Artă. 267 TFUE: Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la:

(a) interpretarea tratatelor;

(b) validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii;

În cazul în care o astfel de problemă este invocată în fața unei instanțe dintr-un stat membru, instanța poate, dacă consideră că o decizie în acest sens este necesară pentru a pronunța o hotărâre, să solicite Curții să se pronunțe asupra acestei chestiuni.

Dacă o astfel de problemă este pusă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale ale cărei decizii nu fac obiectul vreunei căi de atac interne; această instanță este obligată să introducă o acțiune în fața Curții.

În cazul în care o astfel de problemă este invocată într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale cu privire la o persoană care face obiectul unei măsuri privative de libertate; Curtea va acționa cât mai repede posibil.

Nordsee vs Eco Swiss jurisprudenta Forța arbitrajului

Problema a izvorât din forța arbitrului de a acorda o hotărâre care are aceeași putere de res judicata ca și hotărârile instanțelor judecătorești de stat în temeiul legislației germane. Scopul fundamental al procedurii preliminare de referință, care constă în asigurarea aplicării uniforme a dreptului comunitar, este în joc și se poate afirma că, prin concluzia că un arbitru nu trebuie considerat „instanță sau tribunal al unui stat membru” , Curtea a decis să riscă să submineze acest sistem.

Spunând că nu are competența de a răspunde unui arbitru, Curtea de Justiție optează pentru limitarea funcționării mecanismului de referință preliminară, permițând judecătorului însărcinat să revizuiască validitatea sentinței arbitrale să adreseze o întrebare preliminară. În unele cazuri, revizuirea judiciară a unui premiu nu s-ar putea întâmpla niciodată, cel mai evident pentru că părțile consideră că este inutil. În cazul în care are loc un control judiciar, procedura poate suferi o serie de limitări, în funcție de normele procedurale naționale. În special, o astfel de revizuire nu va acoperi meritele acordate.

Nordsee vs Eco Swiss jurisprudenta Explicaţii

S-ar putea să ne întrebăm de ce Curtea de Justiție a decis să riscă să submineze mecanismul de referință preliminar, care sa dovedit deja un instrument neprețuit și extrem de prețios pentru a asigura uniformitatea aplicării dreptului comunitar. O serie de interpretări pot fi dezvoltate, dar pentru scopurile noastre, punctul important este că scopul Curții ar fi putut fi să asigure ceea ce se poate numi puritatea mecanismului de referință preliminar, lăsând la latitudinea judecătorilor naționali competenți puterea să o folosească. Prin Nordsee, Curtea a ales astfel interlocutorii. Dar litigiile în fața arbitrilor au câștigat o importanță tot mai mare în soluționarea transnațională a litigiilor. Prin urmare, soluția oferită în Nordsee a trebuit să fie finalizată.

Aceste idei sunt inspirate de articolul lui Robert Cisotta:

1. Reglementarea problemei prejudiciabile din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Conform art. 267 TFUE, instanțele naționale au dreptul, și anume obligația de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene să procedeze astfel, să pronunțe o hotărâre preliminară asupra chestiunilor de drept.

Articolul 267 din TFUE prevede:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la:
(a) interpretarea tratatelor;

(b) valabilitatea și interpretarea actelor adoptate de instituții, organisme, birouri sau agențiile Uniunii;

Dacă o astfel de problemă este ridicată în fața unei instanțe dintr-un stat membru, această instanță poate, dacă consideră că o decizie în această chestiune este necesară pentru a se pronunța, să solicite Curții să facă acest lucru în această privință.

În cazul în care un astfel de punct este invocat într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale a cărei hotărâre nu este supusă niciunui drept de apel, instanța respectivă trebuie să sesizeze Curtea.

În cazul în care un astfel de aspect este ridicat într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale cu privire la o persoană care face obiectul unei măsuri private de libertate, Curtea va decide cât mai curând posibil.

2.Caracterul (parțial) obligatoriu al hotărârii preliminare a CJEU

Hotărârea preliminară a CJEU este obligatorie pentru instanța de trimitere; ci numai în legătură cu litigiul în care a fost pusă întrebarea preliminară.

Atunci când CJUE a fost sesizată de o instanță a cărei decizie este supusă căii de atac; hotărârea preliminară a Curții Europene de Justiție este, de asemenea, obligatorie instanța sesizată cu recursul în acest litigiu.

De fapt, decizia CJUE este obligatorie pentru toate statele membre; deoarece instanța intenționează să interpreteze regula în mod diferit Curtea Europeană de Justiție; pe care CJUE a interpretat-o ​​deja, are obligația de a se adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene înainte de a lua o decizie; motivând opiniile sale divergente și solicitând o nouă hotărâre în această privință („sesizarea divergenței”).

3.Domeniul de aplicare al art. 267 TFUE

Articolul 267 din TFUE se aplică:

– toate instanțele din statele membre;

– în toate cazurile,

– inclusiv procedurile de urgență.

În măsura în care art. 267 TFUE prevede obligația de a sesiza Curtea Europeană de Justiție prin procedura preliminară de întrebare; nu va fi analizat dacă prin notificare CJEU va duce la o întârziere a procesului. În scopul accelerării procedurilor în fața CJUE, art. 267 par. 4 TFUE prevede că această instanță ar trebui să decidă cât mai curând posibil atunci când se invocă chestiunea în cauză în așteptarea unei proceduri în fața unei instanțe naționale cu privire la o persoană care face obiectul unei măsuri privative de libertate. În alte cazuri, procedura de întrebare poate fi făcută ca o procedură preliminară de urgență (PPU); la cererea instanței naționale; (în conformitate cu dispozițiile articolului 104 din Regulamentul de procedură al Curții); atunci când circumstanțele invocate de către justiția națională justifică urgența deosebită în soluționarea problemei ridicate de titlul 3 preliminar. În acest caz, instanța va stabili imediat termenul pentru judecată.

4.Divizarea atribuțiilor între CJUE și instanța națională

CJUE are doar obligația de a interpreta dreptul comunitar, nu aplicarea acestuia în cazuri individuale individuale.

CJEU dezvoltă o premisă abstractă, luând în considerare cazul particularităților. Curtea nu va face nici o evaluare cu privire la fondul cauzei și nu va pronunța o hotărâre asupra cauzei. Aceasta din urmă intră în competența exclusivă a instanțelor naționale.

5.Semnificația cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare

Semnificația semnificativă a respectării de către instanța națională a obligației de a solicita Curții de Justiție să emită o hotărâre preliminară (în conformitate cu articolul 267 din TFUE); rezultă din obiectivul întrebării preliminare:

Asigurarea unei aplicări uniforme și armonizate a legislației comunitare la nivel european European = conservarea caracterului unitar al dreptului comunitar
Crearea și asigurarea unui spațiu unic de justiție în Uniune Este necesar ca legislația UE să fie înțeleasă și aplicată în mod unitar în toate statele membre. Singura modalitate în care UE are în acest sens procedura este problema prejudiciabilă.

Dacă interpretarea dreptului UE ar rămâne la discreția instanțelor naționale; dacă ar trebui să decidă asupra valabilității și actelor de interpretare adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii, ar fi atins incertitudinea juridică în cadrul Uniunii; deoarece instanțele din statele membre ar putea da o interpretare diferită acelorași probleme.

Legătura dintre dreptul Uniunii și dreptul național
De regulă, soluționarea problemei se referă la compatibilitatea dintre anumite norme naționale și la legislația europeană, iar răspunsul la această întrebare depinde de modul de interpretare a legislației europene relevante. În 4, conform art. 267 din TFUE, nu este de competența CJEU să decidă cu privire la legalitate măsurile adoptate în temeiul legislației naționale sau interpretarea acesteia.

Asigurarea drepturilor conferite persoanei de legislația Uniunii Europene
Obligația instanței a cărei hotărâre nu mai face obiectul unei căi de atac prevăzute de legislația națională pentru a solicita pronunțarea unei hotărâri preliminare în condițiile prevăzute la art. 267 TFUE; de asemenea, pentru a evita situația în care ar putea fi afectate drepturile conferite persoanei de către dreptul Uniunii.

Obligația de a sesiza CJEU

a) instanța a cărei hotărâre în cazul specific nu este supusă vreunui mijloc de atac de drept intern trebuie să se adreseze CJEU; atunci când îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 267 din TFUE; dacă consideră că este necesară o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a se pronunța asupra:

interpretarea tratatelor;
validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituții, organisme, birouri sau agenții ale Uniunii.

b) „divergența” CJEU

Instanțele naționale sunt obligate să respecte cu strictețe hotărârea preliminară pronunțată de CJUE. În cazul în care instanța națională dorește să ia o decizie diferită, o hotărâre preliminară a CJUE; este obligat să sesizeze CJEU cu o cerere preliminară, conform art. 267 TFUE, care prezintă motivele pentru care instanța are intenția de a se abate de la hotărârea preliminară în cauză. Această obligație de a se referi la „divergență” există, indiferent dacă instanța națională; este o instanță de ultimă instanță sau hotărârea sa poate fi atacată.

Același lucru este valabil dacă instanța dorește să suspende executarea unui act administrativ național bazat pe dreptul Uniunii.

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Arbitrajul international in drept comercial este o jurisdictie alternativa privata. In exercitarea acestei jurisdictii partile si tribunalul arbitral pot stabili reguli de procedura derogatorii de la normele generale cat timp nu aduc atingere regulilor de ordine publica.

Orice persoana ce are capacitate de exercitiu deplina poate alege solutionarea diferendelor pe aceasta cale. Exceptie fac acele cauze excluse de lege: starea civila, capacitatea persoanelor, succesiune, dr. familiei, penal, precum si drepturile de care partile nu pot dispune. Statul si autoritatile publice pot incheia conventii arbitrale in baza conventiilor internationale, iar persoanele juridice de drept public ce au in obiectul de activitate activitati economice pot incheia convetii daca legea nu le interzice.

Arbitrajul international in drept comercial Tribunalul arbitral

Arbitrajul poate fi organizat prin conventia arbitrala de unul sau mai mult arbitrii. In general se alege 1 maxim 3 arbitrii dar niciodata in numar par. Arbitrul este ales ad-hoc, prin metoda aleasa de parti, desemnat de un tert sau fiecare parte alege un arbitru iar acestia aleg un al 3-lea supraarbitru care va fi presedintele sedintei. Arbitrul este investit sa solutioneze litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti.

Tribunalul este organizat conform conventiei arbitrale cu respectarea normelor imperative si regulilor de oridne publica sau conform legilor in vigoare ce reglementeaza arbitrajul.

Partile pot stabili ca arbitrajul sa fie organizat de un tert, in cele mai multe cazuri este aleasa o institutie permanenta de arbitraj.

Partile depun cereri si exercita drepturile procesuale personal, prin avocat sau pot fi asistati de alti specialisti. Pentru rezolvarea oricaror divergente prinvind procedura arbitrajului va fi sesizat tribunalul din circumpscriptia unde este organizat arbitrajul, prcum si anularea hotararii arbitrale.

Arbitru poate fi orice persoana fizica, studiile juridice nu sunt necesare. Recomandata este alegerea unui arbitru de pe listele arbitrale ale institutiilor sau unui profesionist in domeniu spre exemplu un avocat.

Sunt nule clauzele care ofera uneia dintre parti avantaje inechitabile privind organizarea arbitrajului. Arbitrii pot fi recuzati in caz de incompatibilitate.

Arbitrajul international in drept comercial Conventia arbitrala

Forma scrisa este obligatorie pentru validitate sub sanctiunea nulitatii. Daca este incheiata prin corespondenta este valabil incheiata. In cazul litigiilor prinvind transferul dreptului de proprietate, conventia se incheie in forma autentica.

Conventia arbitrala se poate introduce sub forma unei clauze in contractul principal sau stabilita intr-un contract diferit. Stabilirea solutionarii lititgiului prin arbitraj exclude utilizarea altor metode fara acordul expre al ambelor parti. Instanta isi va declina competenta catre arbitraj dar o va retine in cazurile: paratul si-a formulat apararile in fond fara mentionarea conventiei arbitrale, nulitatra convetiei arbitrale, tribunalul nu poate fi constituit din cauze imputabile paratului in arbitraj.

Arbitrajul international in drept comercial Procedura

Reclamantul depune cerere in tribunalul arbitral comunicand un exemplar paratului din cererea de arbitrare. In termen de 30 de zile paratul va depune intampinare comunicand un exemplar reclamantului impreuna cu o eventuala cerere reconventionala.

Judecata se desfasoara conform procedurilor normale daca partile nu au derogat de la ele fara sa afecteze regulile de ordine publica.

Triunalul verifica dosarul si isi verifica din oficiu competenta. Absenta unei parti nu impiedica solutionarea cauzei. Se administreaza probe si se iau masuri asiguratorii daca este cazul. Fiecare sedinta poate fi atacata separat cu actiune in anulare.

Cheltuielile arbitrale sunt suportate proportional de parat si reclamant sau de partea interesata. Prin hotararea arbitrala se stabliest cheltuielile finale si in ce proportie sunt suportate de parti.

Hotararea arbitrala

Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul printr-o hotarare prin care arbitrii se dezinvestesc. Lamurirea, completarea si indreptarea hotararii pot fi cerute de oricare dintre parti in termen de 10 zile.

Hotararea se comunica partilor ce pot ataca hotararea cu actiune in anulare pentru motivele:

  • lititgiul nu era susceptibil de arbitraj
  • inexistenta unei conventii arbitrale
  • tribunalaul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitrala
  • partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezabaterile, iar citarea nu a fost legal inceplinita
  • hotararea a fost pronuntata dpa expirarea termenuluilimita
  • hotararea incalca regulile de ordine publica
  • tribunalul se pronunta spra unor lucruri care nu s-au cerut
  • hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, data si locul sau semnatura arbitrilor
  • daca dupa pronuntare Curtea Constitutionala s-a prununtat in privinta unei exceptii strand legate de cauza

Hotararea arbitrala este definitiva si exectorie de la pronuntare precum orice alta hotarare.

Tipuri de arbitraj

Arbitrajul comercial este organizat pe langa camera de comert a Romaniei sau in cazul arbitrajului international comercial pe langa banca internationala. Arbitrajul in romania este o ramura de drept tanata in plina dezvoltare. Arbitrajul comercial international este cunoscut si mult mai utilizat decat in Romania. Arbitrajul institutionalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională. Arbitrajul ad hoc este cel organizat prin convenția arbitrală încheiată între părți, de către un terț, altul decât o instituție de arbitraj.

blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

Filiatia fata de parinti se stabileste prin prezumtii legale sau declaratie. Daca dorti tagada paternitate sau maternitate puteti sacontactati un avocat expert din echipa noastra.

Filiatia fata de parinti; Mama

Termenul de declarare a nasterii

-15 zile pentru copilul nascut viu

-3 zile pentru copilul nascut mort

-cand copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15zile declararea se face in termen de 24h de la deces

Daca aceste termene nu au fost respectate:

-in termen de 1 an declaratia se face cu aprobarea primarului

-dupa trecerea 1an de la nastere declaratia se face la judecatorie pe baza actelor doveditoare

Dovada filiatiei fata de mama

-pe baza declaratiei de inregistrare a nasterii

-pe baza hotararii judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii

-se intocmesc actul de nastere si certificatul de nastere

Stabilirea filiatiei fata de mama prin recunoastere

-recunoasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila

-copilul a fost inregistrat ca fiind din parinti necunoscuti

Stabilirea filiatiei fata de mama prin hotarare judecatoreasca

-cand nu este mentionat in certificatul constatator al nasterii; cand se constata ca realitatea nu corespunde cu certificatul constatator al nasterii

-actiunea apartine numai copilului(se porneste de reprezentantul legal)

-actiunea este imprescriptibila; daca insa copilul a decedat mostenitorii pot introduce actiunea in termen de un an

-in dovedirea filiatiei se pot administra orice probe

Prezumtie! Filiatia fata de parinti

-nicio persoana nu poate contesta filiatia fata de mama rezultata din actul sau de nastere

-nu se poate contesta filiatia fata de mama; a persoanei care are o posesie de stat conforma cu actul sau de nastere

-cand prezumtia nu corespunde adevarului biologic, se poate rasturna printr-o hotarare judecatoreasca

Filiatia fata de tata

Timpul legal al conceptiunii copilului; intervalul de timp cuprins intre a trei suta si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului.

Forta probanta a prezumtiei timpului legal al conceptiunii copilului; Prezumtia dobandeste un caracter relativ in sensul ca; prin mijloace de proba stiintifice se poate face dovada conceptiunii; copilului intr-o anumita perioada din intervalul de timp sau chiar in afara acestui interval.

Prezumtia de paternitate

-filiatia fata de tata se stabileste prin efectul prezumtiei de paternitate

-copilul din timpul casatoriei se prezuma ca este al tatalui sot.

-conflicte de paternitate

  • copilul este conceput in timpul unei casatorii care a incetat
  • sotul a fost declarat mort si sotia supravietuitoare s-a recasatorit; la mai putin de 300zile de la data incheierii celei de-a doua casatorii

Actiunea in tagada paternitatii

-paternitatea poate fi tagaduita daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului; solutie mentinuta si in art. 414 alin (2) C. Civ.

-titularii actiunii in tagada paternitatii: mama copilului, copilul, tatal biologic, sotul mamei.

Sotul mamei

-termenul de prescriptie este de 3 ani

-persoana impotriva careia se introduce actiunea; impotriva copilului sau impotriva mamei daca este decedat copilul

Mama copilului

-termenul de prescriptie este de 3 ani

-poate introduce actiunea impotriva sotului; daca acesta este decedat impotriva mostenitorilor sai

Copilul

-actiunea nu se prescrie in timpul vietii copilului; dupa majorat copilul poate introduce actiunea timp de 3 ani

-copilul poate introduce actiunea impotriva sotului; daca acesta este decedat impotriva mostenitorilor acesuia

Tatal biologic

-actiunea nu se prescrie in timpul vietii copilului

-actiunea se porneste impotriva sotului mamei si a copilului; daca acestia sunt decedati, actiunea se introduce impotriva mostenitorilor

Filiatia fata de tatal din afara casatoriei

-se poate stabili prin recunoastere

-sau pe cale fortata prin hotarare judecatoreasca

  • actiunea apartine copilului
  • actiunea este imprescriptibila
  • se poate marturisi/demonsta prin metode stiintifice
blog-post
Acum 7 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

martie 2020 - Pagina 3 din 4 - Consultanta juridica

In acest articol dezvoltam o analiza fata de Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa. Daca aveti nevoie de asistenta unui avocat puteti suna acum!

Introducere Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

Arbitrajul este o modalitate comună și extrem de folosită pentru soluționarea litigiilor dintre state și investitori. Statul de soluționare a litigiilor de către investitor (ISDS) utilizează arbitrajul datorită numeroaselor avantaje pe care le aduce. Pe lângă avantajul arbitrajului fiind în mod obișnuit mai rapid decât instanțele judecătorești, părțile sunt de acord în mod normativ cu arbitrul, respectiv cu arbitrii, și astfel pot avea încredere în faptul că arbitrul va fi profesionist, corect și imparțial. În ultimii ani, majoritatea premiilor emise de tribunalele arbitrale se ocupă de „așteptările legitime” ale investitorilor care se opun statelor gazdă, fie cel puțin invocate de reclamant (investitor), ca parte a principiului tratamentului echitabil și echitabil, propriu ca tratament standard sau tribunalul care se ocupă de întrebarea însăși. Chiar dacă doctrina este prezentă și în contextul exproprierii, în acest eseu o voi examina exclusiv din partea tratamentului echitabil și echitabil.

Doctrina „așteptărilor legitime” pune multe întrebări în dreptul internațional al investițiilor, principala din care este interpretarea sa. O definiție a doctrinei nu există în nici o ordine juridică. Acest lucru face dificilă interpretarea și aplicarea în cazuri individuale. În eseu, voi examina totuși tipurile de „așteptări legitime” care au fost construite de-a lungul anilor, în funcție de locul în care investitorul vede că așteptările sale legitime provin sau derivă din. Angajamentele contractuale, reprezentarea unilaterală a statului și dreptul la un cadru de reglementare stabil sunt cele trei domenii principale, în care ar putea fi susținut că statul gazdă a încălcat așteptările legitime ale investitorului străin. Ulterior, voi examina care situații s-au petrecut în care cazuri și în ce aspecte practice i-au afectat decizia de adjudecare a tribunalului.

Dreptul statului de a reglementa este un alt subiect important, strâns asociat cu principiul tratamentului echitabil și echitabil și cu doctrina „așteptărilor legitime”. Aceasta înseamnă că statul gazdă poate să creeze, să aplice, să modifice și să-și desființeze propria lege, directivă sau orice altă sursă legală. O opinie este că doctrina „așteptărilor legitime” împiedică acest lucru în modul în care statele pot fi invitate să compenseze investitorii ori de câte ori măsurile de reglementare devin măsuri de expropriere sau încalcă standardele legitime de tratament. Acest lucru ar sugera că dreptul statelor de a reglementa este limitat și face foarte dificilă modificarea legilor și a dispozițiilor lor naționale sau orice alt tip de modificare a ordinii lor juridice, care ar avea un impact negativ asupra investitorilor, inclusiv acele modificări cu impact negativ cu privire la persoanele fizice și juridice naționale, în același timp. Asta inseamna „asteptari legitime” nu inseamna ca investitorii se pot baza pe legile si prevederile statelor sa nu se schimbe in anumite situatii. Această opinie, precum și opoziția vor fi discutate mai târziu în eseu.

Așteptări legitime în cadrul unui tratament corect și echitabil

Standardul de tratament corect și echitabil (FET) este unul dintre principiile fundamentale ale tratatelor internaționale. Este strâns legată de faptul că tratatele internaționale trebuie interpretate și tratate cu bună credință. [1] Standardul asigură în mod tradițional tratamentul identic, nu diferit sau mai bun al investitorilor străini ca fiind naționali de către statul gazdă. Investitorii străini au totuși nevoie de puțin mai multă protecție prin lege în domeniul lor, datorită faptului că sunt dezavantajați prin faptul că nu participă la sistemul politic național. Străinii nu se angajează în alegerea legislatorilor și nici nu au alte mijloace de a-și exprima preferințele politice cu privire la sistemul juridic național. De aceea, doctrinele precum „așteptările legitime”, în conformitate cu tratamentul corect și echitabil, se aplică atunci când se ocupă de investițiile internaționale.

Cu toate acestea, standardul este acum cerința de „[…] comportament consistent și transparent, fără ambiguități care implică obligația de a acorda și menține un cadru juridic stabil și previzibil necesar pentru a îndeplini așteptările justificate ale investitorului străin” [2]. Opinia unui număr de cadre universitare este că:

„Statele au incercat inainte sa reduca interpretarea expansiva a FET prin stipularea explicita a faptului ca nu necesita un tratament care depaseste standardul minimal de tratare a strainilor si nu creeaza drepturi suplimentare substantiale”. [3]

Prin urmare, este necesar să stabilim ce este standardul și împreună cu acesta doctrina așteptărilor legitime, drepturile și obligațiile de bază și o clauză separată care proclamă limitele.

Prin urmare, este necesar să stabilim ce este standardul și împreună cu acesta doctrina așteptărilor legitime, drepturile și obligațiile de bază și o clauză separată care proclamă limitele.

Termen „așteptări legitime”

După cum sa menționat mai sus, nu există o definiție legală a termenului în orice ordine juridică, națională sau internațională, care să precizeze în mod clar ce anume se poate aștepta în mod legitim de către investitori din partea statelor gazdă și, în consecință, judecător sau tribunal de arbitraj. Ea a provenit și a fost elucidată în jurisprudența Regatului Unit, fiind bazată instinctiv pe justiția naturală, pe principiile sale și pe încercarea de abordare corectă. Astfel, a fost adoptată în multe dintre sistemele juridice naționale. Transpunerea la nivel internațional a avut loc în mod natural prin jurisprudența arbitrală și a fost văzută ca parte a tratamentului echitabil și echitabil fără a avea vreodată un temei juridic. Acest lucru determină necesitatea ca tribunalele să interpreteze sensul în sine. Acest lucru se întâmplă în principal prin acordarea deciziilor arbitrale în cazul în care tribunalul declarat clar și inteligibil explică ce fel de așteptări legitime au sau nu au fost încălcate de către statul care dăunează investitorului și de ce acestea au fost considerate ca atare.

Tribunalul arbitral în timpul dosarului Tecmed [4] a fost primul tribunal care se ocupa de chestiunea internațională pentru a lua în considerare doctrina „așteptărilor legitime” ca parte a unui standard echitabil și echitabil în timp ce decide [5]. A derivat doctrina din principiul bunei credințe, care este aplicată în mare parte din domeniile dreptului internațional, în special în ceea ce privește construirea și respectarea tratatelor internaționale, deoarece ajută statele și națiunile să coopereze. În decizia sa, deși nu a fost folosit termenul „așteptări legitime”, tribunalul a stabilit principiile de bază ale doctrinei, precizând că:

„Investitorul străin așteaptă ca statul gazdă să acționeze într-o manieră consecventă, fără ambiguități și cu totul transparent în relațiile sale cu investitorul străin, astfel încât să știe în prealabil orice reguli și reglementări care vor guverna investițiile sale, precum și obiectivele politicilor și practicilor sau directivelor administrative relevante, pentru a putea planifica investițiile și pentru a se conforma acestor reglementări. Orice acțiune a statului care respectă astfel de criterii trebuie să se refere nu numai la orientările, directivele sau cerințele emise sau la rezoluțiile aprobate, dar și la obiectivele care stau la baza acestor reglementări. De asemenea, investitorul străin se așteaptă ca statul gazdă să acționeze în mod consecvent, și anume să nu revină în mod arbitrar deciziile sau autorizațiile preexistente emise de stat care s-au bazat pe investitor pentru a-și asuma angajamentele, precum și pentru a-și planifica și lansa activitățile comerciale și de afaceri. De asemenea, investitorul se așteaptă ca statul să utilizeze instrumentele juridice care guvernează acțiunile investitorului sau investiția în conformitate cu funcția atribuită în mod obișnuit acestor instrumente și să nu priveze investitorul investiției sale fără compensația necesară „[6].

Prin care a încercat în esență să introducă un fel de standard care ar putea fi folosit pentru viitoarele tratate de investiții și soluții de litigii de la acestea. Cu toate acestea, aceasta a ajuns la o mulțime de critici, nu numai de la alte tribunale arbitrale, dar și de profesioniști în domeniul dreptului internațional și a domeniilor de investiții. Una dintre păreri, așa cum a văzut profesorul australian Zachary Douglas, este că „standardul” Tecmed „nu este de fapt un standard, este mai degrabă o descriere a unei reglementări publice perfecte într-o lume perfectă la care toate statele ar trebui să aspire, puțini (dacă există) vor ajunge vreodată „[7].

Interpretarea originală a termenului este foarte largă și are ca rezultat încorporarea oricărui tip de încălcare a unui contract de investiții ca o încălcare a doctrinei „așteptărilor legitime”, și, prin urmare, tribunalele arbitrale care o consideră o încălcare a unui tratat. Această abordare impune statului gazdă să acționeze într-o asemenea manieră de claritate, stabilitate și certitudine, asigurându-se că investitorul străin cunoaște în orice moment, cu o imagine de ansamblu și în prealabil despre fiecare lege sau alt regulament din partea sistemului juridic care se referă la domeniul său din investiții [8]. În cazul Tecmed, statul a înlocuit licența nelimitată a acțiunilor investitorului cu o licență limitată în timp, ceea ce a dus la afirmația că schimbarea spațiului comercial și legitim al investiției încalcă tratatul de investiții echitabil dintre Spania și Mexic. „În această perspectivă, doctrina, bazată pe neschimbarea reglementărilor și a politicilor statului-gazdă, oferă investitorului un drept inerent al așteptărilor legitime, cu excepția cazului în care statul găsește un motiv să-l modifice. În plus, a fost luată în considerare încrederea investitorului pentru stabilizarea investiției. „[9]

Termenul doctrinei a fost ulterior modificat într-un concept mai specific în cazul Thunderbird v. Mexic. Tribunalul a trebuit să decidă dacă o scrisoare oficială de asigurare din partea oficialilor era suficientă pentru a aduce o cerere de așteptare legitimă. Thunderbird Gaming Corporation și-a făcut investiția pe baza asigurării de către stat a faptului că regulamentul său nu se referă la mașinile furnizate de corporație. Mexicul a revocat ulterior asigurarea prin declararea mașinilor drept „echipament de jocuri de noroc” și închiderea facilităților de joc care au provocat daune companiei. Tribunalul arbitral a concluzionat că reclamantul nu este în măsură să pretindă încălcarea încrederii legitime în această situație și a stabilit în mod colectiv că:

„Având în vedere jurisprudența recentă privind investițiile și principiul bunei-credințe a dreptului cutumiar internațional, conceptul de” așteptări legitime „se referă, în contextul cadrului NAFTA, la o situație în care comportamentul unei părți contractante creează așteptări rezonabile și justificabile din partea a unui investitor (sau a unei investiții) care să acționeze pe baza comportamentului menționat, astfel încât nerespectarea de către partea NAFTA a acestor așteptări poate determina ca investitorul (sau investiția) să sufere despăgubiri. „[10]

Nu trebuie să spunem că acest lucru poate fi aplicat în orice caz și în litigiu fără a se uita la detaliile și atributele specifice ale anumitor cazuri. Nerespectarea promisiunii trebuie analizată din diferite aspecte. Următoarea parte a lucrării va încerca să analizeze acele domenii și diferitele particularități.

Angajamente contractuale Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

Contractele sunt principalul instrument al legii care asigură stabilitatea și previzibilitatea între părți, în circumstanțele noastre, investitori și state. Este necesar să se facă distincția între obligațiile contractuale și cele pe care statul gazdă o au care derivă din dreptul internațional. În acest fel, se poate determina ce fel de așteptări sunt încălcate, pe care investitorul străin le poate pretinde. Cazurile referitoare la aceste probleme sunt destul de consecvente în hotărâri și diferențiază clar situațiile. [11] Așteptările contractuale sunt protejate de legislația națională și, prin urmare, pot fi revendicate în fața unei instanțe naționale din cauza încălcării contractului, însă nu pot fi văzute ca fiind protejate printr-un tratat bilateral de investiții (BIT) și revendicate într-o ISDS înainte de o procedură internațională Tribunal arbitral. După cum se arată în cazul Parkerings v. Lituania:

„Este evident că nu orice speranță se ridică la o așteptare în temeiul dreptului internațional. Așteptarea unei părți la un acord de îndeplinire obișnuită a obligației de către cealaltă parte nu este neapărat o așteptare protejată de dreptul internațional. Cu alte cuvinte, contractele implică așteptări intrinseci ale fiecărei părți care nu se ridică la așteptările înțelese în dreptul internațional. Într-adevăr, partidul a cărui așteptare contractuală este frustrat ar trebui, în anumite condiții, să solicite despăgubiri în fața unui tribunal național „. [12]

Pe de altă parte, obligațiile contractuale merită cel mai înalt nivel de protecție, deoarece părțile însele sunt de acord cu termenii stabiliți și dedicați acestora. În cazul MTD contra Chile, organul guvernamental chilian a semnat un contract cu investitorul, aprobând investiția planificată pentru construirea unui oraș într-o zonă care urma să fie rezonată înainte ca planurile să poată continua. Autoritățile chiliene responsabile de agricultură și zonele de rezonanță, însă mai târziu, după ce investiția fusese făcută, au refuzat să aibă loc procesul de rezonare, pe motiv că ar fi împotriva legii. Tribunalul a concluzionat că aprobarea unei investiții de către FIC (organismul guvernului chilian) pentru un proiect care era împotriva politicii urbane a guvernului a fost o încălcare a obligației FET a Chinei. [13] Așteptările deținute de reclamant au apărut dintr-o obligație contractuală și au fost rezonabile în acest caz.

Reprezentarea unilaterală a statului

Au existat cazuri în care investitorul a formulat reclamații la un tribunal arbitral în care încălcarea încrederii legitime se baza pe o anumită promisiune sau asigurare făcută de statul gazdă, care ulterior a fost modificată, neîndeplinită sau pur și simplu ignorată de către administrația statului . În acest context, vorbim de promisiuni făcute într-un alt mod decât printr-un contract care a fost discutat mai sus.

În unele cazuri, așteptările legitime se bazează pe asigurări specifice ale statului-gazdă. Acestea pot fi acordate fie înainte de primul pas în procesul de investiție, fie mai târziu după realizarea investiției. În cazul în care investitorul sa bazat pe asigurările acordate după începerea procesului de investiții și a ajustat următoarele decizii de investiții, s-ar fi putut crea așteptări care merită protejate internațional.

În cazul Metaclad v. Mexic, societatea din S.U.A. a primit un permis din partea guvernului mexican de a construi un depozit de deșeuri periculoase în Mexic. După începerea construcțiilor, societatea a primit o notificare că acționează în mod ilegal fără permis de construcție municipală, care a fost refuzat după procedură. aplicată pentru aceasta. Între timp, a fost elaborat și adoptat un decret ecologic, proclamând zona în care a fost construit situl ca zonă naturală protejată. Aceste acțiuni efectuate de statul gazdă au constatat că încalcă tratamentul corect și echitabil, deoarece societatea se aștepta în mod legitim să primească un permis, așa cum a fost asigurat anterior de guvern. Tribunalul a declarat că:

„Metalclad era îndreptățită să se bazeze pe reprezentările funcționarilor federali și să creadă că avea dreptul să-și continue construcția depozitului de deșeuri. Urmând sfatul acestor funcționari și depunerea cererii de autorizare municipală
Metalclad acționa pur și simplu cu prudență și în speranța totală că permisul ar fi acordat. „[14]

Cazul Frontier Petroleum contra Cehiei era diferit. Reclamantul a primit două scrisori trimise de Ministerul Ceh al Industriei și Comerțului, în care Ministerul a sugerat că statul va avea posibilitatea de a începe negocierile cu investitorul. Tribunalul a considerat că acest lucru este doar un „semnal adresat reclamantului că există o posibilitate ca statul să negocieze” și că cele două scrisori „nu au furnizat o bază adecvată pentru ca reclamantul să se bazeze pe o formă de reprezentare sau așteptare” 15]

Dreptul statului de a reglementa și dreptul la un cadru de reglementare stabil
Fiecare stat ar trebui să-și poată exercita propria putere legislativă și executivă ca subiect suveran al dreptului internațional. Așa cum a subliniat tribunalul în cazul menționat anterior Parkerings v. Lituania,

„Este dreptul și privilegiul incontestabil al fiecărui stat de a-și exercita puterea legislativă suverană. Un stat are dreptul de a adopta, modifica sau anula o lege la discreția sa. Cu excepția existenței unui acord, sub forma unei clauze de stabilizare sau altfel, nu există nicio obiecție în legătură cu modificarea adusă cadrului de reglementare existent la momentul în care investitorul și-a făcut investiția „[16].

„În interpretarea standardului, pot fi luate în considerare” așteptările legitime „ale investitorului. Cu toate acestea, acest lucru este posibil numai în cazul în care o parte a acordului a făcut declarații clare și specifice pentru a convinge investitorul să realizeze sau să mențină investiția și pe care investitorul sa bazat și care ulterior nu a fost respectat de acea parte. Intenția este de a clarifica faptul că un investitor nu se poate aștepta legitim ca regimul general de reglementare și de drept să nu se schimbe „[17].

Pretențiile aduse la tribunale cu privire la acest tip de situație diferă de la caz la caz. Mai exact, în unele cazuri, litigiul a fost soluționat în favoarea reclamantului, investitorului, iar reglementările statului au fost astfel respinse prin acest mijloc, de ex. cazul LG & E contra Argentina, unde „tribunalul a citat jurisprudența în curs privind cerința de stabilitate ca furnizând” un standard în curs de dezvoltare echitabil și echitabil în dreptul internațional „. Acesta a constatat că, prin încălcarea sau eliminarea garanțiilor încorporate în legile și reglementările relevante, Argentina „a desființat complet cadrul juridic construit pentru a atrage investitorii” [18]. Pe de altă parte, au existat situații în care tribunalul a constatat o lipsă de rezonabilitate din partea investitorului, ceea ce a condus la declararea neîntemeiată a pretenției sale, de exemplu în cazul discutat deja Thunderbird v. Mexic, unde tribunalul, în opinia mea, a hotărât că „oricare ar fi standardul aplicat în cazul de față – fie cel mai larg, fie cel mai restrâns – Tribunalul nu constată că Oficio a generat o așteptare legitimă pe care EDM ar putea să o investească în mod rezonabil în exploatarea mașinilor sale în Mexic.” [19] Rațiunea este un aspect-cheie al abordării dreptului de reglementare și a așteptărilor legitime ale investitorilor.

„Ideea că așteptările legitime, și, prin urmare, FET, implică stabilitatea cadrului legal și de afaceri, pot să nu fie corecte dacă sunt formulate într-o formulă prea largă și necalificată. FET ar putea însemna înghețarea virtuală a reglementării juridice a activităților economice, spre deosebire de puterea de reglementare normală a statului și de caracterul evolutiv al vieții economice. Cu excepția cazului în care statul face investiții specifice promisiunilor sau declarațiilor, acesta din urmă nu se poate baza pe un tratat de investiții bilaterale ca un tip de poliță de asigurare împotriva riscului de modificare a cadrului juridic și economic al statului gazdă. O astfel de așteptare nu ar fi nici legitimă, nici rezonabilă. „[20]

Multe alte perspective trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilește dacă un stat schimbă regulamentele în mod necesar din motive importante din punct de vedere social, economic, de mediu, demografic sau de altă natură sau pur și simplu pentru că doresc să își actualizeze legile. Caracterizarea politică este, de asemenea, o justificare viabilă a cadrului legal de schimbare. Lituania este un exemplu în care structura politică și, împreună cu ea, sistemul juridic se transformă din modelul anterior sovietic în model democratic și mai „vest-european” și în care tribunalul a avut acest lucru în minte și pe baza acesteia a decis împotriva reclamantului . Investitorul ar fi trebuit să fie conștient de schimbările greu de imprevizibile în lege care ar putea apărea în viitorul apropiat și să considere riscul pe care îl lua. Circumstanțele acordate nu ar fi putut înclina un mediu juridic stabil. Totuși, investit în stat, reclamantul a ales să-și asume un risc de afaceri și ar fi putut încerca să-și protejeze investiția prin includerea unei clauze de stabilizare sau a altor mijloace în acordul de investiții prezentat, asigurându-și astfel poziția cu neașteptatele schimbări nevăzute. ]

O altă ilustrare ar fi Methanex v. SUA. Reclamantul a încercat să pretindă o încălcare a așteptărilor sale legitime care ar fi cauzat leziuni atunci când interzicerea utilizării anumitor produse chimice a fost impusă în California. În ciuda revendicărilor, tribunalul a declarat că așteptările nu sunt legitime pe motiv că investitorul a intrat într-un mediu politic în care utilizarea și impactul substanțelor chimice au fost monitorizate în mod continuu de către instituțiile guvernamentale de protecție a mediului și de sănătate la nivel de stat și federal și de obicei interzise sau restricționate de mediu și / sau de sănătate. [22]

Se poate spune cu siguranță că există o serie de motive pentru care un stat poate modifica legiuitorul și le poate lua în considerare la emiterea unui premiu, spre deosebire de decizia orală în favoarea investitorilor de a-și proteja afacerea de schimbare.

Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa Concluzie

Doctrina „așteptărilor legitime” funcționează ca o protecție a investitorilor străini împotriva statului gazdă pentru a asigura un loc sigur și sigur pentru investiții. Chiar dacă nu are temei juridic și nu este menționată în mod explicit în nici un tratat sau în acorduri, acesta a devenit cunoscut și acceptat ca parte a unui standard echitabil și echitabil de tratament. Poate proteja acordurile părților, astfel încât investitorii să se simtă mai puțin expuși riscului atunci când decid să investească într-un anumit stat sau nu. Statul gazdă este obligat să susțină tranzacțiile încheiate într-un tratat sau un acord, precum și să se asigure că nu acționează în așa fel încât cealaltă parte nu ar fi putut prevedea și să provoace daune investitorilor sau pierderilor de profit din cauza unor astfel de acțiuni . Statul trebuie să fie atent atunci când modifică legile și regulamentele și nu numai acelea care au fost garantate în mod specific în scris să nu se schimbe. Cu toate acestea, aceste garanții au fost, în opinia mea, considerate într-un aspect foarte larg în ultimii ani, ceea ce a făcut dificilă ca numeroase state să-și îndeplinească puterile legislative, așa cum ar dori, fără a fi aduse în fața unui tribunal arbitral pentru încălcarea așteptărilor legitime.

Tribunalele au interpretat frecvent doctrina într-o manieră extinsă și au decis în favoarea investitorilor. Acest lucru a dus la întrebarea a ceea ce este încă și a ceea ce nu mai este rezonabil, unde să traseze linia dintre așteptările legitime și cele exagerate și unde se încheie protecția investitorilor străini și începe dreptul statului de a-și reglementa propria legislatură. Este important să determinați dacă au fost făcute promisiuni de către statul gazdă înainte de investiția inițiată sau ulterioară. Acordurile contractuale uneori evocă încălcarea așteptărilor legitime, dar nu pot fi privite ca atare, fără o investigație suplimentară a situației. Promisiunile făcute de sistemul administrativ al statului, de executiv sau de orice alt oficial au un rezultat similar. Dreptul la un cadru de reglementare stabil este privit uneori de către investitor ca fiind dreptul de a lua în considerare regulamentele de a nu schimba deloc, mai ales atunci când ar însemna modificări care nu sunt în favoarea lor. Cu toate acestea, situația trebuie evaluată în funcție de circumstanțele fiecărui stat gazdă în parte, inclusiv de aspectele sociale, economice, de mediu și demografice, împreună cu dezvoltarea generală a țării. Comportamentul propriu al investitorului joacă, de asemenea, un rol în judecarea așteptărilor fiind legitimă, rezonabilă sau excesivă. Cred că este datoria investitorului să analizeze întregul risc pe care îl ia înainte de a investi într-un stat străin și să fie pregătit pentru ajustări sau revizuiri bruște ale cadrului legal al statului, în principal în țările în curs de dezvoltare, fără a menționa responsabilitatea investitorilor de a fi definitiv despre ce fel de afacere încep cu toate particularitățile în aer liber. În caz contrar, așteptările lor legitime nu pot fi considerate legitime și protejate în conformitate cu dreptul internațional și standardul de tratament echitabil și echitabil ca atare. Cu toate acestea, nu precizez că statul poate modifica orice fel de lege fără a lua în considerare investitorii străini activi în zona sa. Este obligația statului să respecte promisiunile pe care le-a făcut, în vreun fel, în cea mai mare măsură posibilă.

Din cauza lipsei unei legi sau a oricărui tip de definiție a doctrinei, este de competența tribunalelor să decidă despre așteptările legitime în fiecare caz, luând totul în considerare și echilibrând astfel dreptul de reglementare al statului și interesele investitorilor și prosperitatilor.

Note de subsol Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

[1] Articolul 31 din Convenția de la Viena prevede că „un tratat va fi interpretat cu bună-credință, în conformitate cu sensul obișnuit care trebuie acordat termenilor tratatului în contextul lor și în lumina obiectului și scopului acestuia.” Națiunile Unite, Convenția de la Viena privind legea tratatelor, 23 mai 1969, Organizația Națiunilor Unite, Seria tratatelor, vol. 1155, p. 331, disponibil la: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html [accesat la 12 decembrie 2018].

[2] LG & E Energy Corp., LG & E Capital Corp. și LG & E International, Inc. împotriva Republicii Argentina, ICSID nr. ARB / 02/1, Premiu la 25 iulie 2007, par. 133.

[3] Răspunsul unui grup de 120 de cadre universitare, disponibil la http://trade.ec.europa.eu/consultations-archive/isds/index.cfm?id=908631053251619314&type=2 [accesat la 12 decembrie 2018].

[4] Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Statele Unite Mexicane, ICSID nr. ARB (AF) / 00/2, Premiul din 29 mai 2003.

[5] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițiilor în investiții: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 13.

[6] Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Statele Unite Mexicane, ICSID nr. ARB (AF) / 00/2, Premiu la 29 mai 2003, paragraful 154.

[7] Nimic dacă nu este critic pentru arbitrajul tratatului de investiții: Occidental, Eureko și Methanex, Arbitration International Journal, volumul 22, p. 28.

[8] Zeinab, așteptările legitime ale investitorului și interesele statului gazdă în investițiile străine, revizuirea economică și financiară asiatică, 2014, 4 (12): 1906-1918, p. 1909.

[9] Ibid.

[10] International Thunderbird Gaming Corporation v. Mexic, NAFTA / UNCITRAL, Premiu la 26 ianuarie 2006, paragrafe. 147-148.

[11] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițiilor în investiții: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 17.

[12] Parkerings-Compagniet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/8, Premiu pe 11 septembrie

2007, par. 344.

[13] MTD Equity Sdn. Bhd. Și MTD Chile S.A. v. Chile, Cazul ICSID. ARB / 01/7, Premiul la 25 mai 2004, alin. 163, 166.

[14] Metalclad Corp. v. Mexic, ICSID Cazul nr. ARB (AF) / 97/1, Premiu la 30 august 2000, paragraful 89.

[15] Frontier Petroleum Services Ltd împotriva Republicii Cehe, UNCITRAL / PCA, Premiul final la 12 noiembrie 2010, par. 76, 455, 465.

[16] Parkerings-Companiet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/08, Premiul din 11 septembrie 2007, par. 332.

[17] Consultarea publică privind modalitățile de protecție a investițiilor și ISDS în TTIP, document al Comisiei Europene, 2014, disponibil la http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf [accesat 12 decembrie 2018].

[18] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițional al tratatelor investiționale: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 28-29. Vezi LG & E Energy Corp et al. v. Argentina, ICSID Cazul nr. ARB / 02/1, Hotărârea privind răspunderea, 3 octombrie 2006, alin. 125.

[19] International Thunderbird Gaming Corporation v. Mexic, NAFTA / UNCITRAL, Premiu la 26 ianuarie 2006, paragrafe. 147-148.

[20] EDF (Services) Limited împotriva României, ICSID Cazul nr. ARB / 05/13, acordat la 8 octombrie 2009, paragraful 217.

[21] Parkerings-Companiet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/08, Premiu la data de 11 septembrie 2007, par. 335-336.

[22] Methanex Corporation împotriva SUA, NAFTA / UNCITRAL, Premiul final al Tribunalului pentru jurisdicție și merite, 3 august 2005, Partea IV – Ch. D, par. 9.

Suna acum
Consultanta juridica
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.